WebJournal on International Taxation in Sweden, WITS, no 3/2019
På Dagens Juridiks hemsida 2019-05-08 skrev jag tillsammans med advokat Raoul Smitt en artikel som fick rubriken ”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige” . I det följande återges denna artikel (med vissa ändringar och tillägg) även här på min blogg.
På Dagens Juridiks hemsida 2019-05-08 skrev jag tillsammans med advokat Raoul Smitt en artikel som fick rubriken ”Svart-, vit-, eller grålistade – deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag och truster i Sverige” . I det följande återges denna artikel (med vissa ändringar och tillägg) även här på min blogg.
Nya CFC-bestämmelser
I enlighet med direktiv
från EU har Sverige, med ikraftträdande den 1 januari 2019,
anpassat sina redan tidigare gällande bestämmelser i
inkomstskattelagen om beskattning av s.k. CFC-bolag, Controlled
Foreign Corporations. Direktivet omfattar de minimikrav som EU
uppställer om hur medlemsstaternas CFC-lagstiftning skall bestämmas.
Med CFC-beskattning (se
inkomstskattelagen 39 a §) avses kortfattat att i Sverige
skattskyldiga personer som har ett kontrollerande
innehav av aktier i ett lågbeskattat
utländskt bolag skall beskattas löpande i Sverige för
bolagets inkomster.
Med kontrollerande
innehav förstås ett innehav av 25% eller mer av bolagets
aktiekapital eller röster.
Med låg beskattning avses att skatten som det
aktuella utländska bolaget betalat på sin där beräknade inkomst
är lägre än 55% av den svenska skatt som ett svenskt bolag skulle
ha betalat om detta bolag bedrivit verksamheten. Denna hypotetiska
skatt skall således baseras på den vinst som beräknas enligt
svenska regler för inkomstbeskattning med de specifika avvikelser
som därutöver anges i 39 a § inkomstskattelagen. Med den svenska
bolagsskatt som f.n. gäller på 21.4 %, skall således med en låg
skatt i det aktuella landet förstås en skatt som är lägre än
11,77 %.)
För att underlätta
tillämpningen av CFC-reglerna finns i en särskild bilaga till 39 a
§ IL en kompletterande förteckning över alla länder i världen
som indelar bolag i dessa länder i tre kategorier:
Länder vars bolag
aldrig skall CFC-beskattas. Vita listan.
Länder vars bolag
alltid skall CFC-beskattas (om skatten är låg). Svarta listan.
Länder där vissa
typer av bolag som huvudsakligen bedriver olika typer av vad som här
betecknas som ’passiv verksamhet’ (mer härom nedan) skall
CFC-beskattas (om skatten är låg). Gråa listan.
Man talar sålunda
populärt om kontrollerade vita, svarta och gråa utländska bolag
när man diskuterar CFC.
Vad gäller frågan om
passiv verksamhet i CFC-sammanhang gäller sedan tidigare att detta omfattar ”bank- , försäkrings- och finansieringsrörelse och
annan finansiell verksamhet”.
En fråga som uppkom i förhandsbeskedet 2008 ref. 11 avsåg huruvida uttrycket ”annan finansiell verksamhet” kunde anses omfatta” även inkomst av förvaltning/hantering av immateriella tillgångar som patent, licenser, varumärken m.fl. som bedrevs i ett lågbeskattat bolag i Schweiz. Rättsnämnden svarade ja på frågan men regeringsrätten svarade nej. Lågbeskattade inkomster av immateriella rättigheter i ett utländskt bolag skulle därmed inte CFC.beskattas i Sverige enligt regeringsrätten.
En fråga som uppkom i förhandsbeskedet 2008 ref. 11 avsåg huruvida uttrycket ”annan finansiell verksamhet” kunde anses omfatta” även inkomst av förvaltning/hantering av immateriella tillgångar som patent, licenser, varumärken m.fl. som bedrevs i ett lågbeskattat bolag i Schweiz. Rättsnämnden svarade ja på frågan men regeringsrätten svarade nej. Lågbeskattade inkomster av immateriella rättigheter i ett utländskt bolag skulle därmed inte CFC.beskattas i Sverige enligt regeringsrätten.
Med hänsyn till den
omfattande skatteflykt som detta befarades ge upphov till vad gäller
flera av våra storbolags existerande och eventuellt förestående
etableringar av lågbeskattade patent och varumärkeshanterande bolag
i utlandet uppdrog den dåvarande alliansregeringen åt Skatteverket
att skyndsamt inkomma med förslag till förändring av
CFC-lagstiftningen för att stoppa sådan skatteplanering. Detta
uppdrag verkställdes av Skatteverket redan på vårkanten 2010 och
samtidigt uppdaterades listan i bilagan till kompletteringsregeln.
Detta ledde till att bl,a, Belgien, Cypern, Irland, Luxemburg,
Nederländerna och Ungern kom att tas bort från kompletteringsregeln
när det gäller lågbeskattade passiva inkomster. Men vad hände
därefter, och nu när en rödgrön regering satt vid rodret? Svar:
ingenting! Inte förrän nu, nio år senare, och först genom
direktiv från Bryssel, har alltså vår lagstiftare infört
CFC-beskattning för alla bolag i omvärlden som bedriver
lågbeskattad passiv verksamhet med immateriella tillgångar.
Deklaration av
CFC-bolagsverksamhet
En fråga som
uppkommer, och om vilken viss oklarhet råder, är i vilka
situationer inkomsten av ett CFC-bolags inkomster utan anmaning skall
deklareras av aktieägaren i Sverige.
Klart är att deklaration om CFC-beskattning aldrig behöver avges beträffande kontrollerade vita bolag utomlands.
Beträffande kontrollerade bolag som är svart- eller grålistade finns dock en utbredd (miss)uppfattning att CFC-deklaration för dessa bolag bara behöver avges då man finner att den erlagda utländska skatten understiger 11.77 %.
Denna
uppfattning måste emellertid tillbakavisas. Inkomsten av alla
kontrollerade utländska bolag måste deklareras utan anmaning om
de är svart- eller grålistade enligt 39 a § IL. Beräkningen av
bolagets inkomst måste kunna kontrolleras och den utländska skatt
som betalts måste styrkas för att frågan om CFC-beskattning skall
slutligen kunna avgöras av skattemyndigheterna.
EUs
ovan nämnda direktiv angående CFC är begränsad till att avse
endast medlemsstaternas bolag med kontrollerade (dotter)bolag i
lågskatteländer. Den svenska CFC-lagstiftningen, i överensstämmelse
med vad som för övrigt redan gällt sedan tidigare, omfattar
emellertid även svenska fysiska personer som äger lågbeskattade
bolag utomlands. EUs direktiv som ovan redan nämnts utgör endast
ett minimikrav. Det finns således inget som i princip hindrar en
medlemsstat att utvidga sin CFC-beskattning även till andra
skattesubjekt. Norges CFC-lagstiftning, för att ta ett exempel,
omfattar även utländska (icke-inkorporerade) truster, något som
för övrigt rekommenderas i OECDs avgivna förslag om införande av
CFC-regler i denna organisations projekt om BEPS - Base
Erosion and Profit Shifting.
Allmänt
angående uppgiftslämnande/deklaration av utländska tillgångar
Frågan
om uppgifts-/deklarationsskyldighet avseende tillgångar i utlandet
är något som kan sägas vara central vid all planering av
internationella ägandestrukturer. I Sverige råder som bekant en
obegränsad skattskyldighet och därav följande uppgifts- och
deklarationsskyldighet beträffande alla skattepliktiga inkomster
varifrån de än härrör. Genom att lämna sådana upplysningar
kommer man automatiskt att även upplysa om de tillgångar som
genererat inkomsten. Detta medför naturligtvis att
skattemyndigheterna omedelbart kan närmare begära eventuellt
ytterliga nödvändiga upplysningar om dessa tillgångar.
Genom
avskaffandet av förmögenhets- och gåvoskatteskyldigheten finns
inte längre något krav på grund därav att utan anmaning upplysa
skattemyndigheterna om förmögenhetstillgångar
eller var de är investerade. Så länge en tillgång, vare sig den
är placerad i Sverige eller utlandet, inte ger upphov till någon
skattepliktig inkomst för innehavaren finns således ingen
skyldighet att deklarera innehavet därav. Om man således äger ett bolag utomlands men inte tagit ut lön eller utdelning behöver man inte lämna upplysning i sin deklaration om att man innehar ett utländskt bolag.
Den möjlighet som under förmögenhetsskattens existens fanns för skattemyndigheterna att göra jämförande s.k. kontantberäkningar av en persons förmögenhetsdeklarationer för att därmed överblicka eventuellt förekommande oklarheter i vederbörandes inkomst- och förmögenhetssituation har därmed också upphört.
Den möjlighet som under förmögenhetsskattens existens fanns för skattemyndigheterna att göra jämförande s.k. kontantberäkningar av en persons förmögenhetsdeklarationer för att därmed överblicka eventuellt förekommande oklarheter i vederbörandes inkomst- och förmögenhetssituation har därmed också upphört.
Särskilt
om uppgiftsskyldighet beträffande utländska truster
Frånvaron
av gåvoskatt gör det också möjligt att benefikt och skattefritt
överföra sin förmögenhet till utländska truster som alltså inte
träffas av vår CFC-lagstiftning eftersom sådana truster inte har
några delägare utan utgör självständiga juridiska personer. För
att i Sverige skattemässigt bryta sin äganderätt i en sådan
situation krävs dock att man oåterkalleligt vid bildandet av
trusten avskär sig från all ägande- eller besittningsrätt till
egendomen ifråga. Detta kan ofta vara svårt att konstatera på
grund av de ofta snåriga relationer som uppkommer i förhållande
till trustens förvaltare (the trustee) eller genom sidoavtal (letter
of wishes) och tillsättande av protector över trusteen etc. Ibland
kan också trustens förmånstagare öva inflytande på dess
förvaltning. Vad ovan sagts om gåvoskattens avskaffande leder
naturligtvis också till möjligheten att benefikt överföra
lågbeskattade utländska bolag till utländska truster för och
därmed undgå CFC-beskattning.
Generellt
kan påstås att kännedomen om och förståelsen av utländska
trusters funktion är bristfällig i vårt land. Främst beroende på
dessa juridiska subjekts varierande och speciella natur och
egenskaper vilket gör dem svåra att ’ infoga’ i vårt och andra
kontinentaleuropeiska juridiska system. Och en engelsk
skatterådgivare uttryckte en gång saken sålunda: ”The trust, in
half the world, is unknown and indispensable in the other half!”
I
en nyligen meddelad dom i kammarrätten i Stockholm illustreras en
del av de skattemässiga frågeställningar som avser utländska
truster (samt de sannolikt ofta förekommande enorma belopp som gör
sig gällande i dessa sammanhang.) Målet gäller den kände
entreprenören Bengt Ågerup (som själv utnämnt sig till
”antagligen Sveriges enda socialistiska miljardär”). Han bildade
2002 en trust i Bahamas med namnet Fikon och förordnade sig själv
och sin hustru som förmånstagare till trustens egendom och
utbetalningar. Hustruns bror utsågs till protector för trusten.
Trusten tillfördes därefter genom gåva Ågerups ägande i hans
företagsimperium Q-Med AB. (Det är oklart men osannolikt huruvida
eventuell gåvoskatteskyldighet därvid iakttagits i Sverige). Sedan
det kommit till skattemyndigheternas kännedom 2015 att trusten
avyttrat Q-Medkoncernen vilket inbringat en vinst på ca 3 miljarder
kronor har såväl Skatteverket, Förvaltningsrätten och nu även
Kammarrätten ansett att Ågerup personligen skall anses skattskyldig
för trustens kapitalvinst samt avkastning under ett antal år.
Huvudskälet härtill är att överlåtelsen av av egendomen till
trusten inte oåterkalleligt och slutgiltigt avskiljts från Ågerup
utan fortsatt ansetts ägd/disponerad av honom i skatterättsligt
hänseende. Tillsammans med tillkommande skattekrav för tagande av
förbjudna lån och skattetillägg uppgår Ågerups skatteskuld till
ca 1.5 miljarder kronor – nytt svenskt skatteskuldrekord för en
privatperson (enligt Expressen).
Avslutning
Skatteverket
har på förfrågan (och något överraskande) uppgivit att man inte
har några särskilda uppgifter på hur stora inkomster som
CFC-beskattats i Sverige och följaktligen inte vet hur mycket skatt
som därmed inbringats sedan införandet av denna lagstiftning i
samband med skattereformen redan 1991. Med hänsyn till EUs och OECDs
iver att nu reglera denna beskattningsform samt att Sverige är ett
högskatteland finns dock anledning anta att den skatteflykt som
möjliggjorts genom användandet av bolag i lågskatteländer är
betydande.
Det
finns heller inga uppgifter om omfattningen av de belopp som
ägs/förvaltas i utländska bolag eller truster utomlands. Genom
avslöjandena i de s,k, Panama- och Paradispapprena rör det sig dock
generellt om nästan ofattbart stora belopp vilka ju också skyddas
från insyn från utlandet.
För
ett antal år sedan skrev historieprofessorn vid University of
California i Los Angeles Peter Baldwin en artikel i tidningen Axess
där han jämförde förmögenhetskoncentrationen i USA med den i
Sverige. Han konstaterade därvid att 1 procent av amerikanarna ägde
omkring 21 procent av alla tillgångar år 2000. I Sverige var
motsvarande siffra, ”trots detta lands jämlikhetsrykte”, exakt
densamma som i Amerika dvs också 21 procent. Men, fortsatte
författaren, ”om vi tar hänsyn till den massiva förflyttning av
rikedomar utanför landets och bokföringens gränser som svenska
skattemyndigheter tillåter, så är den rikaste procentenheten av
svenskar dubbelt så välbeställd som sina amerikanska
motsvarigheter.”
Och
siffran 21 procent har sedan år 2000 ökat dramatiskt både i USA
och Sverige.
Det
finns i sammanhanget anledning att uppmärksamma Finansdepartementets
betänkande (SOU 2018:91) ”Rapporteringspliktiga arrangemang –
ett nytt regelverk på skatteområdet” som innebär att alla
skatteplaneringsarrangemang skall anmälas av skatterådgivare till
Skatteverket. Detta i syfte att på ett tidigt stadium få kännedom
om förfaranden som eroderar den svenska
skattebasen. I remissomgången har stark kritik riktats mot att
förslaget även skall omfatta interna svenska
skatteplaneringsupplägg. Vad gäller gränsöverskridande
arrangemang föreligger dock klarhet om att förslaget kommer att
leda till lagstiftning, detta på grund av att detta påbjudits genom
tvingande direktiv av EU.
Såsom
just framgår av det ovan nämnda förslaget om rapporteringspliktiga
arrangemang
har den internationella skatteflykten och skattefusket i stor utsträckning sin rot i de
bristande möjligheterna för skattemyndigheterna att få information
om och insyn i internationella investeringar och affärsuppgörelser.
För att underlätta kampen mot skatteflykt har förvisso en hel del
gjorts genom olika internationella
samverkansformer såsom överenskommelser om informationsutbyte,
gemensamma skatterevisioner m.m. men användningen
härav
är resurs- och tidskrävande och förenade med administrativt och
byråkratiskt krångel.
Mer effektivt är därför är att vidtaga åtgärder på nationell nivå. I ett meddelande på denna blogg den 27 januari 2018 under rubriken ”Åtgärder mot internationell skatteflykt” har jag framlagt ett tjugotal förslag om hur man unilateralt och ganska enkelt kan förbättra möjligheterna att motverka oönskad skatteplanering och det internationella skattesvinnet. Bland dessa åtgärder kan nämnas införande i intern rätt av källskatt på räntor - den mest lättrörliga av alla skattebaser - som betalas till utländska långivare. (Ett sådant förslag framfördes redan i början på 1960-talet av de s.k. dubbelbeskattningssakkunniga men avvisades pga av de svårigheter som detta kunde medföra för kapitalförsörjningen från utlandet. Något som med dagens kapitalmarknader torde vara ett obsolet argument). En annan åtgärd för att öppna upp insynen i koncerninterna affärer är det från flera håll framhållna kravet att införa offentlig country-by-country reporting (som redan finns för banker). Och varför inte införa skyldighet (för i första hand fysiska personer) att rapportera innehav av just utländska tillgångar och att lämna in kopior av utländska deklarationer samt att införa CFC-regler för utländska truster (som i Norge). Man skulle vidare kunna se över bestämmelserna om självrättelser för dem som gömmer tillgångar utomlands. (Sverige är det land inom OECD som har den mildaste lagstiftningen för självrättelser och som proportionellt inbringar minst skatteintäkter av sådana rättelser). Man skulle också kunna unilateralt ålägga berörda inkomsttagare generellt att begära och motivera tillämpning av skatteavtal samt avskaffa den gyllene regeln vid tillämpning av skatteavtal. Och mycket annat.
Mer effektivt är därför är att vidtaga åtgärder på nationell nivå. I ett meddelande på denna blogg den 27 januari 2018 under rubriken ”Åtgärder mot internationell skatteflykt” har jag framlagt ett tjugotal förslag om hur man unilateralt och ganska enkelt kan förbättra möjligheterna att motverka oönskad skatteplanering och det internationella skattesvinnet. Bland dessa åtgärder kan nämnas införande i intern rätt av källskatt på räntor - den mest lättrörliga av alla skattebaser - som betalas till utländska långivare. (Ett sådant förslag framfördes redan i början på 1960-talet av de s.k. dubbelbeskattningssakkunniga men avvisades pga av de svårigheter som detta kunde medföra för kapitalförsörjningen från utlandet. Något som med dagens kapitalmarknader torde vara ett obsolet argument). En annan åtgärd för att öppna upp insynen i koncerninterna affärer är det från flera håll framhållna kravet att införa offentlig country-by-country reporting (som redan finns för banker). Och varför inte införa skyldighet (för i första hand fysiska personer) att rapportera innehav av just utländska tillgångar och att lämna in kopior av utländska deklarationer samt att införa CFC-regler för utländska truster (som i Norge). Man skulle vidare kunna se över bestämmelserna om självrättelser för dem som gömmer tillgångar utomlands. (Sverige är det land inom OECD som har den mildaste lagstiftningen för självrättelser och som proportionellt inbringar minst skatteintäkter av sådana rättelser). Man skulle också kunna unilateralt ålägga berörda inkomsttagare generellt att begära och motivera tillämpning av skatteavtal samt avskaffa den gyllene regeln vid tillämpning av skatteavtal. Och mycket annat.
Peter
Sundgren
peter.sundgren@gmail.com